商標(trade markまたはtrade-markとも表記される)は、特定の供給元からの製品またはサービスを識別し、他のものと区別する単語、フレーズ、シンボル、デザイン、またはそれらの組み合わせで構成される知的財産の一種です。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]商標は、図面、シンボル、製品デザインやパッケージなどの 3D 形状、音、香り、または独自のアイデンティティを作成するために使用される特定の色などの非伝統的なマークにも及びます。[ 4 ] [ 5 ]例えば、ペプシはソフトドリンクに関連付けられた登録商標であり、コカ・コーラのボトルの特徴的な形状は、コカ・コーラのパッケージデザインを保護する登録商標です。[ 6 ] [ 4 ]
商標の主な機能は、商品やサービスの出所を識別し、消費者が他の出所の商品やサービスと混同しないようにすることです。[ 7 ] [ 8 ]商標の法的保護は通常、米国特許商標庁(USPTO)や欧州連合知的財産庁(EUIPO)などの政府機関への登録によって確保されます。登録により、所有者は一定の排他的権利を得ることができ、他者による無断使用に対する法的救済措置を受けることができます。[ 9 ] [ 10 ]
商標法は管轄区域によって異なりますが、一般的には、所有者が侵害、希釈化、または不正競争に対して権利を行使することを認めています。[ 11 ]パリ条約やマドリッド議定書などの国際協定は、複数の国にわたる商標の登録と保護を簡素化します。[ 12 ] [ 13 ]さらに、TRIPS協定は、すべての加盟国が従わなければならない商標の保護と執行に関する最低基準を定めています。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
商標という用語は、EU、英国、オーストラリアなどの地域ではtrade markと綴られ、カナダではtrade-markと綴られることもあります。綴りは異なりますが、これら 3 つの用語はすべて同じ概念を表しています。[ 17 ] [ 18 ]
米国では、ランハム法は商標を、商品やサービスを識別するために使用される単語、フレーズ、シンボル、デザイン、またはこれらの組み合わせと定義しています。 [ 1 ]商標は、消費者が市場でブランドを認識し、競合他社と区別するのに役立ちます。[ 19 ]サービスマークもランハム法の対象であり、商品ではなくサービスを識別するために使用される商標の一種です。[ 20 ]商標という用語は、商標とサービスマークの両方を指すために使用されます。[ 19 ]
同様に、世界知的所有権機関(WIPO)は、商標を、ある企業の商品またはサービスを他の企業の商品またはサービスと区別できる標識と定義しています。[ 21 ] WIPOは、世界中の商標権者が複数の国で商標を登録するための1つの申請を提出できるようにするマドリッド議定書を管理しています。[ 12 ]

商品やサービスの出所を示すものはほぼ何でも商標として登録できます。言葉、スローガン、デザイン、またはこれらの組み合わせに加えて、音、香り、色などの非伝統的なマークも商標として登録できます。 [ 4 ] [ 5 ] 商標という広い分類の下には、トレードドレス、団体商標、証明商標など、よく見られるいくつかの具体的な種類があります。

独自性を維持するために、商標は名詞や動詞ではなく形容詞として機能し、一般的な製品名またはサービス名とペアにする必要があります。また、大文字、太字、斜体、色、下線、引用符、または独自の様式化された形式を使用して、周囲のテキストから目立つようにする必要があります。たとえば、「Lego's」ではなく「LEGO® おもちゃのブロック」とします。[ 31 ] [ 9 ]
商標は、以下の記号によって指定されることがあります。
™ と ℠ は未登録の商標に適用されます ( ™は商品、℠はサービス)が、 [ 33 ] ® 記号は、関連する国の当局への正式な登録を示します。[ 33 ] [ 34 ]未登録の商標に ® 記号を使用することは誤解を招くものであり、不公正な商行為として扱われる可能性があります。[ 32 ]また、民事または刑事罰の対象となる場合もあります。[ 32 ]
ブランドとは、消費者が製品やサービスをどのように認識するかを反映するマーケティングの概念です。[ 35 ]ブランドは、より広い意味を持ち、顧客が企業や製品に関連付ける独自の視覚的、感情的、合理的、文化的イメージを指します。[ 9 ] [ 35 ]
一方、商標は、ブランドのアイデンティティや特徴的な要素に対する法的権利をブランドに与える法的保護を提供する。[ 35 ]
商標法は、消費者が製品やサービスの出所や品質について誤解されることを防ぐことで、消費者保護という公共政策上の目的を達成することを目的としています。商標は、製品やサービスの商業的な出所を明確にすることで、消費者が品質やその他の特性に関して期待する製品やサービスを識別することを容易にします。
商標は、製造業者、提供者、または供給業者が、事業上の評判を維持するために、一貫して高品質の製品またはサービスを提供するインセンティブとしても機能する可能性があります。さらに、商標権者が、ライセンシーによって提供される製品またはサービスの製造および提供に関して品質管理と適切な監督を維持しない場合、そのような「裸のライセンス」は最終的に商標権者の権利に悪影響を及ぼします。米国法については、例えば、Eva's Bridal Ltd. v. Halanick Enterprises, Inc. 639 F.3d 788 (7th Cir. 2011) を参照してください。ただし、この主張は、Scandecor Development AB v. Scandecor Marketing AB et al. [2001] UKHL 21 事件における貴族院の判決によって弱められています。この判決では、裸のライセンス(米国における裸のライセンスの概念に相当)が付与されたという事実だけでは、商標が誤解を招く可能性があるとは自動的にはならないと判断されました。[ 36 ]
同様に、商標権者は、ライセンス供与の場合と同様の理由から、商標の売却には慎重にならなければなりません。商標権を譲渡する際に、関連する製品やサービスが譲渡されない場合、それは「一括譲渡」とみなされ、商標権の喪失につながる可能性があります。売却時に、基礎となる商品やサービスに大幅な変更を加えても商標権が損なわれることはありませんが、企業は商標権の継続性を確保するため、多くの場合、売主と契約を結び、商標と商品またはサービスを新たな所有者へ円滑に引き継ぐための手続きを講じます。
商標は特許や著作権と混同されがちです。これら3つの法律はすべて、知的財産(IP)と呼ばれる無形財産を保護するものですが、それぞれ異なる目的と目標を持っています。
これらの知的財産権の種類の中で、商標法だけが、商標が継続的に使用され更新されている限り、永久的な権利の可能性を提供します。[ 38 ] [ 39 ]ただし、商標が使用されなくなった場合、その登録は取り消される可能性があります。[ 40 ]商標は、商品やサービスのカテゴリーを指すために商標が広く使用されるようになり、識別力と法的保護を失うプロセスである普通名称化によっても保護を失う可能性があります。 [ 41 ]よく知られた例としては、かつて商標であった「エスカレーター」があります。[ 41 ] [ 42 ]
対照的に、特許には固定期間があり、通常は出願日から20年間有効で、[ 43 ] [ 44 ]その後発明はパブリックドメインになります。著作権は一般的に著作者の生存期間に加えてさらに50年から70年間(管轄区域によって異なります)有効で、[ 45 ] [ 46 ]その後保護された作品はパブリックドメインになります。
このような知的財産法は理論的には区別されるものの、同じ物品に対して複数の種類の保護が適用される場合がある。例えば、ボトルの特定のデザインは、非実用的な[彫刻]として著作権保護の対象となる場合もあれば、その形状に基づいて商標保護の対象となる場合もあり、ボトル全体の「トレードドレス」の外観が保護の対象となる場合もある。書籍や映画のタイトルや登場人物名も商標として保護される場合があるが、それらの元となった作品全体は著作権保護の対象となる場合がある。商標保護は、レゴブロックのプラスチック製の連結スタッドなど、製品の実用的な特徴には適用されない。[ 47 ]

印の使用の最も古い例は、先史時代の約15,000年前に遡ります。焼き印の慣習と同様に、例えばフランスのラスコー洞窟の壁画には印のある雄牛が描かれており、専門家はそれが家畜の所有権を示すための個人印として機能していた可能性があると考えています。[ 48 ] [ 49 ]
約6,000年前、エジプトの石造建築には、石の産地と担当した職人を識別するための採石場の印や石工の印が付けられていた。[ 48 ] 3,000年以上前に古代エジプトを統治したファラオ、ツタンカーメンの墓からは、印章の付いたワインのアンフォラも発見されている。[ 50 ] [ 48 ]
2000年以上前、中国の製造業者は地中海地域で識別記号の付いた商品を販売していました。[ 48 ]また、古代ギリシャやローマ帝国の商人が製造した陶器、磁器、剣にも商標が発見されています。[ 48 ] [ 51 ]
長年にわたり使用されているその他の注目すべき商標には、1366年からそのマークを使用していると主張するステラ・アルトワや、 1383年からライオンのマークを使用していると主張するレーベンブロイなどがあります。 [ 52 ] [ 53 ]
最初の商標法は、 1266年にヘンリー3世の治世下でイングランド議会によって可決され、すべてのパン屋に販売するパンに特徴的なマークを使用することを義務付けた。[ 54 ]
The first modern trademark laws emerged in the late 19th century. In France, the first comprehensive trademark system in the world was passed into law in 1857 with the "Manufacture and Goods Mark Act". In Britain, the Merchandise Marks Act 1862 made it a criminal offence to imitate another's trade mark 'with intent to defraud or to enable another to defraud'. The passing of the Trade Marks Registration Act 1875 allowed formal registration of trademarks at the UK Patent Office for the first time.[55] Registration was considered to comprise prima facie evidence of ownership of a trademark and registration of marks began on 1 January 1876. The 1875 Act defined a registrable trade mark as a device or mark, or name of an individual or firm printed in some particular and distinctive manner; or a written signature or copy of a written signature of an individual or firm; or a distinctive label or ticket'.[56]
In the United States, Congress first attempted to establish a federal trademark regime in 1870.[55] This statute purported to be an exercise of Congress' Copyright Clause powers. However, the Supreme Court struck down the 1870 statute in the Trade-Mark Cases later on in the decade. In 1881, Congress passed a new trademark act, this time according to its Commerce Clause powers. Congress revised the Trademark Act in 1905.[57] The Lanham Act of 1946 updated the law and has served, with several amendments, as the primary federal law on trademarks.[58]
The Trade Marks Act 1938 in the United Kingdom set up the first registration system based on the "intent-to-use" principle. The Act also established an application publishing procedure and expanded the rights of the trademark holder to include the barring of trademark use even in cases where confusion remained unlikely. This Act served as a model for similar legislation elsewhere.[59]

The oldest registered trademark has various claimants, enumerated below:
商標保護は、登録および/または、一部の国では使用によって取得できます。[ 9 ] [ 70 ]
世界的に見て、商標権を確立する最も一般的な方法は登録です。[ 70 ]ほとんどの国では「先願主義」が採用されており、最初に商標を登録した者に権利が与えられます。[ 9 ] (p29)ただし、周知の商標は例外で、登録しなくても保護を受けることができます。[ 9 ] (p29)
対照的に、米国、カナダ、オーストラリアなどの一部の国では、「先使用主義」またはハイブリッド方式を採用しており、商標を商業的に使用することで、登録なしでも一定の権利が確立される場合がある。[ 70 ]ただし、これらの国でも登録はより強力な法的保護と執行を提供する。[ 9 ] (p30)

例えば、米国では、商標権は、(1)商標を商業的に初めて使用することによって確立され、使用地域に限定されたコモンロー上の権利が成立するか、(2)米国特許商標庁(USPTO)への連邦登録によって確立され、登録を維持するためには商業的に使用する必要がある。[ 11 ] [ 72 ] USPTOへの連邦登録には、次のような追加のメリットがある。
商標法は、「識別力のある」商標、つまり消費者が特定の製品やサービスと容易に関連付けることができるマークに法的保護を与えます。[ 74 ] [ 6 ]強力な商標は本質的に識別力があり(単一の商品またはサービスの供給元を識別および区別できる)、示唆的、空想的、または任意などのカテゴリに分類されることが多く、したがって登録可能です。[ 74 ] [ 6 ]対照的に、弱い商標は記述的または一般的である傾向があり、登録できない場合があります。[ 6 ] [ 75 ]
登録手続きは通常、商標登録を妨げる可能性のある潜在的な競合を特定するための商標クリアランス調査から始まります。[ 74 ] [ 76 ]包括的なクリアランス調査は、登録拒否、異議申立てまたは取消手続き、商標侵害訴訟など、費用と時間がかかる問題を回避するのに役立ちます。[ 77 ]
米国では、米国特許商標庁 (USPTO) が登録商標の公開データベースを管理しています。このデータベースは、2023 年に商標電子検索システム (TESS) に代わって導入された商標検索システム[ 78 ]を使用して検索できます。 [ 79 ]包括的なクリアランス検索では、連邦登録および出願中の商標について USPTO データベース、州の商標データベース、インターネットをチェックして、他の誰かが既にその商標または類似の商標を登録していないかを確認します。[ 76 ]検索には、文字とデザインの両方を調べることも含まれるべきです。USPTO データベースで類似のデザインを検索するには、デザイン検索コードを使用する必要があります。[ 80 ]
カナダでは、商標または会社名を登録する前に、NUANS調査を行う必要があります。
欧州連合の商標については、EUIPOのeSearch plusツールを使用してオンラインで検索を行うことができます。[ 81 ]
WIPOのグローバルブランドデータベースは、商標とエンブレムへの国際的なアクセスを提供します。[ 82 ]

商標権者は、国内レベルでの保護を維持するか、国内登録を基盤としてマドリッド制度を通じて国際的に保護を拡大することができます。国際的な保護を求めるには、国内登録または出願中の商標が「基本商標」として機能する必要があります。[ 13 ]
国際出願において、商標権者は保護対象としてマドリッド制度加盟国を1つ以上指定することができる。指定された各国の商標庁は、その国の国内法に基づいてマドリッド出願を審査し、保護を付与または拒否する。[ 13 ]

例えば米国では、マドリッド協定に基づく出願に必要な「基本マーク」として機能するためには、まず米国特許商標庁(USPTO)に商標を登録または出願する必要があります。 [ 84 ] USPTOでの商標登録プロセスは、一般的に以下の手順に従います。[ 85 ]
複数の法域で保護を求める商標権者には、パリ条約に基づくパリルート、またはWIPOが管理するマドリッド制度という2つの選択肢がある。[ 87 ]
180か国を対象とするパリルートは「直接ルート」とも呼ばれ、各国の知的財産庁に個別に申請する必要がある。[ 87 ]対照的に、マドリッド制度は、既存または申請中の国内または地域登録(「基本商標」)に基づく単一のマドリッド申請により、最大131か国に保護を拡大できるため、手続きが簡素化される。[ 88 ] [ 87 ]
特許や著作権のように有効期限が固定されているものとは異なり、商標登録は通常、最初の有効期間が10年で、商標が商業的に継続的に使用されている限り、無期限に更新できます。 [ 39 ] [ 40 ] [ 90 ] [ 38 ] [ 91 ]
商標権者が長期間(管轄区域によって異なるが、通常3~5年)商標の使用を停止すると、商標権が失われる可能性がある。例えば、米国では、商標権は商業における使用に基づいている。[ 38 ]商標が3年間連続して使用されない場合、放棄されたものとみなされ、異議申し立ての対象となりやすい。[ 92 ]同様に、欧州連合では、商標を維持するためには、登録後5年間継続して商標を「真正に使用」する必要があり、使用しない場合は取り消しとなる可能性がある。[ 91 ]
商標権者は、商標の識別性を維持し、商標権侵害を防止し、希釈化を回避するために、その権利を行使しなければならない。[ 93 ]登録後の権利行使は、一般的に以下のとおりである。
商標権侵害は、競合他社が、商標が保護されている法域において、同一または類似の製品に対して同一または紛らわしいほど類似した商標を使用した場合に発生します。[ 8 ] [ 100 ]この概念は、米国、欧州連合、その他の国々を含む多くの法域で認められていますが、具体的な法的基準は異なる場合があります。裁判所で商標権侵害を立証するには、原告は一般的に以下の点を証明しなければなりません。
商標は、放棄、地理的範囲の制限、公正使用など、さまざまな抗弁の対象となります。米国では、公正使用の抗弁は、憲法修正第1条によって保護されている表現の自由に関連する多くの利益を保護します。

公正使用は、侵害を主張する者がその商標を使用して自社製品のある側面を正確に説明している場合、または侵害を主張する者がその商標を使用して商標所有者を特定している場合の2つの根拠に基づいて主張される可能性がある。米国において商標が限定的な権利しか提供していないことを示す最も分かりやすい証拠の1つは、米国のメディア全体で見られる比較広告である。[ 102 ]
最初のタイプの例としては、メイタグ社が食器洗い機の商標「Whisper Quiet」を所有しているが、他の製品の製造業者は、その製品が商標で保護されている商品と同じカテゴリーに属していない限り、自社製品を「whisper quiet」と表現することができる。[ 103 ]
2番目のタイプの例としては、アウディが、業界誌がアウディのモデルをBMWのモデルよりも高く評価したという広告を出すことができる。これは、競合他社を識別するために「BMW」という名称のみを使用しているためである。同様の意味で、自動車整備士はフォルクスワーゲンを整備していると正直に広告することができるし[ 104 ]、元プレイボーイ・プレイメイト・オブ・ザ・イヤーは自分のウェブサイトでそのように名乗ることができる[ 105 ] 。
様々な法域には、商標権者が他者に対して商標権侵害訴訟を起こすという不当な脅迫を行うことを防止するための法律が存在する。これらの法律は、大企業や有力企業が中小企業を威嚇したり嫌がらせをしたりすることを防ぐことを目的としている。
一方の当事者が商標権侵害で他方を訴えると脅迫したが、その脅迫を実行する正当な根拠や意図がなく、一定期間内に脅迫を全く実行しなかった場合、その脅迫自体が法的措置の根拠となる可能性がある。[ 106 ]このような状況では、そのような脅迫を受けた当事者は、裁判所に確認判決(宣言的裁定とも呼ばれる)を求めることができる。
希釈化とは、有名な商標に類似した商標の使用が、有名な商標に対する一般の人々の認識を混乱させたり、低下させたりする法的概念である。[ 107 ]これは、「ぼやけ」(商標とその商品との関連性を弱める)または「汚損」(商標の評判を損なう)によって発生する。[ 108 ]例えば、スターバックスブランドの自動車部品を正規に販売すると、スターバックスとコーヒーとの関連性がぼやける可能性がある。[ 108 ]
希釈化は、当事者の周知商標が「有名」である場合にのみ適用できます。[ 109 ]周知、評判が高い、または有名とみなされるには、商標が一般大衆に広く認識されている必要があります。つまり、基本的に「誰もが知っている名前」である必要があります。[ 110 ]世界中の多くの国で有名な商標とみなされる可能性のある商標の例には、Google、Coca-Cola、Sony、Nikeなどがあります。[ 110 ]
多くの国では、商標法の一部として、何らかの形で希釈防止措置が講じられています。[ 107 ]注目すべき例としては、米国商標希釈改正法(TDRA)、カナダ商標法(TMA)第22条、欧州連合の共同体商標指令(TMD)第4条(4)(a)、第5条(1)(a)、第5条(2)および第5条(5)が挙げられます。[ 111 ]
様々な法域において、商標は、その商標に関連する事業に存在する営業権(のれん)の有無にかかわらず売却できる。しかし、米国ではそうではなく、裁判所はこれを「公衆に対する詐欺」とみなしている。したがって、米国では、商標登録は、基礎となる資産の売却を伴う場合にのみ売却および譲渡できる。通常、商標の譲渡を裏付ける資産の売却例としては、商標が付された商品を製造するために使用される機械の売却、または商標付き商品を製造する法人(もしくは子会社)の売却などが挙げられる。
ライセンスとは、商標権者(ライセンサー)が第三者(ライセンシー)に対し、商標を合法的に商業的に使用することを許可することを意味します。これは両者間の契約であり、その範囲、内容、および方針を定めたものです。商標ライセンスの重要な条項には、商標権者とライセンシーの特定、方針、およびライセンス供与の対象となる商品またはサービスが含まれます。
ほとんどの法域では、商標の使用を第三者に許諾することが認められています。ライセンサーは、ライセンシーが製造する商品の品質を監視し、裁判所によって商標が放棄されたとみなされるリスクを回避する必要があります。したがって、商標ライセンス契約には、品質管理に関する適切な条項を含めるべきであり、それによってライセンシーは品質に関する保証を提供し、ライセンサーは検査および監視の権利を有することになります。
ドメイン名システムの登場により、商標権者は、既存の商標と類似または同一のドメイン名に対して権利を行使しようとする動きが見られるようになった。特に、問題となっているドメイン名の支配権を求める動きが顕著である。希釈化防止と同様に、ドメイン名所有者に対する商標権の行使は、ドメイン名がグローバルなものであり、商品やサービスに限定されないため、消費者市場という明白な文脈を超えて商標を保護することを意味する。
ドメイン名の所有者が実際にそのドメインを使って商標権者と競合する場合、この紛争は容易に解決されます。しかし、サイバースクワッティングは競争を伴いません。代わりに、無許可のユーザーが商標と同一のドメイン名を登録し、そのドメインを商標権者に売却しようとします。商標の一般的なスペルミスをドメイン名として登録するタイポスクワッターも、商標権侵害訴訟で標的にされ、成功を収めています。一方、「不満サイト」は言論の自由として保護される傾向があり、そのため商標権侵害として攻撃するのはより困難です。
この新技術と既存の商標権の衝突は、多くの国の裁判所が既存の商標法の枠組みの中でこの問題に首尾一貫して対処しようと試みた結果、いくつかの注目すべき判決につながりました(必ずしも成功したわけではありません)。ウェブサイト自体は購入される商品ではなかったため、実際の消費者の混同は発生せず、代わりに初期関心混同の概念が適用されました。初期関心混同とは、競合他社の「商品」(オンラインの文脈では、他社のウェブサイト)に対する初期的な関心を生み出す顧客の混同を指します。実際の販売が行われるまでには初期関心混同は解消されますが、商標権侵害者が元の商標に関連付けられた信用を利用することを可能にします。
初期混同の概念については、いくつかの訴訟で議論されてきた。Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.の訴訟では、競合他社の商標登録された用語がウェブサイトのHTMLメタタグで使用され、ユーザーがその商標登録された用語で検索した際に、そのサイトが検索結果に表示される場合、初期混同が発生する可能性があると裁判所は判断した。Playboy v. Netscapeの訴訟では、ユーザーが検索エンジンに Playboy の商標を入力し、Playboy の商標を含むキーワードによってトリガーされるラベルなしのバナー広告とともに検索結果が表示され、そのバナー広告をクリックすると Playboy の競合他社のサイトに誘導される場合、初期混同が発生すると裁判所は判断した。ユーザーはバナー広告をクリックした際に、それが Playboy と関係がないことに最終的に気づくかもしれないが、裁判所は、ユーザーが Playboy のサイトを探すために検索結果に戻るよりも、競合他社のサイトを閲覧することに満足する可能性があるため、競合他社の広告主は Playboy の信用を悪用することで顧客を獲得できた可能性があると判断した。
しかし、 Lamparello v. Falwell事件において、裁判所は、当初の関心混同の認定は、当該混同から生じる金銭的利益に左右されることを明確にした。つまり、登録商標と紛らわしいほど類似したドメイン名が商標とは無関係のウェブサイトに使用されている場合、サイト所有者が自身の商業活動のために商標の信用を利用しようとしていない限り、侵害行為は認められないということである。
また、裁判所は、ドメイン名の商業的使用に関して、販売される商品が正当に商標を付している場合であっても、商標権者の権利を支持してきました。画期的な判決であるCreative Gifts, Inc. v. UFO , 235 F.3d 540 (10th Cor. 2000) (ニューメキシコ州) では、被告は商標権者からの任意使用許諾に基づいて、「Levitron」の商標を付した商品を販売するためにドメイン名「Levitron.com」を登録していました。第 10 巡回区控訴裁判所は、約束的禁反言の主張にもかかわらず、当該ドメイン名に関する商標権者の権利を認めました。
多くの裁判所はサイバースクワッティングを特に問題視し、それ自体が商標権侵害の領域にまで及ぶほどの商業的利用(すなわち商標の「不正取引」)であると判断した。その後、ほとんどの法域で商標法が改正され、ドメイン名に特化した規定が設けられ、サイバースクワッターに対する明確な救済措置が提供されるようになった。
米国では、サイバースクワッティングを明確に禁止するランハム法の改正法であるアンチサイバースクワッティング消費者保護法によって法的状況が明確化されました。同法はサイバースクワッティングを「商標権者以外の者が、周知の商標のドメイン名を登録し、その後、ドメイン名を商標権者に身代金で返還するか、ドメイン名を使用して商標権者からドメイン名所有者へビジネスを誘導することによって利益を得ようとする場合」と定義しています。[ 112 ]この条項は、「ある人物は、その人物の商品またはサービスに関係なく、(i) 商標から利益を得ようとする悪意のある意図があり、かつ、他者の商標と紛らわしいほど類似している、または他者の商標を希釈するドメイン名を登録、取引、または使用した場合、商標権者による民事訴訟において責任を負う」と述べています。[ 113 ]
この国際的な法改正は、ICANN統一ドメイン名紛争解決方針(UDRP)や、特定の国向けの紛争解決方針( Nominet UKのDRSなど)の策定にもつながりました。これらの方針は、ドメイン名の所有権を誰が持つべきかを(損害賠償などの他の侵害問題に対処せずに)解決するプロセスを簡素化することを目的としています。これは、ドメイン名の登録者が他国に所在する場合や、匿名である場合など、商標権者にとって特に望ましいものです。
ドメイン名の登録者は、ドメイン名自体(例:「XYZ.COM」)を商標として登録することを希望する場合もあります。これは、ドメインの乗っ取りに対する追加の防波堤となるなどの利点があると考えられているためです。また、紛らわしいほど類似したドメイン名や意図的にスペルミスのあるドメイン名を持つ他のドメイン所有者に対して、混同や不正使用などの救済措置を利用するためでもあります。
他の商標と同様に、ドメイン名は、申請者のウェブサイトがインターネット上に表示される場所であるだけでなく、実際に登録者の商品やサービスを一般に識別するために使用されない限り、商標登録の対象とはなりません。Amazonは、ドメイン名が同社とその製品を一般に識別する上で中心的な役割を果たしている保護された商標の代表的な例です。
それ自体では保護されない用語、例えば一般的な用語や二次的意味を獲得していない単なる記述的な用語などは、トップレベルドメイン名(例:ドットコム)を付加することで登録可能になる場合があります。一般的な用語としては商標またはサービスマークによる保護の対象とならないものの、現在米国で登録サービスマークを持つドメイン名の例として「HEARSAY.COM」があります。[ 114 ]
商標実務家の間では、 ICANNが提案する汎用トップレベルドメイン名空間の拡張による商標保護について、依然として多くの議論が交わされている。World Trademark Reviewは、商標権者とドメイン所有者の間で時に激しい議論が交わされていることを報じてきた。[ 115 ]
地域的または世界規模で複数の法域における商標権の出願、登録、または執行を容易にする制度は存在するものの、現在、世界中で自動的に適用される単一の商標登録を出願・取得することは不可能である。他の国内法と同様に、商標法は適用される国または法域内でのみ適用され、この性質は「属地主義」と呼ばれることもある。
商標法の地域的適用における固有の制約は、様々な知的財産条約によって緩和されてきた。中でも最も重要なのは、世界貿易機関(WTO)の知的所有権の貿易関連側面に関する協定(TRIPS協定)である。TRIPS協定は、適用法の調和を義務付けることで、加盟国間の法的整合性を確立する。例えば、TRIPS協定第15条(1)では「標識」が定義されており、これは世界中の多くの国の商標法において「商標」の定義として、あるいはその一部として用いられている。
複数の法域で商標登録を容易にするための主要な国際システムは、一般に「マドリッド制度」として知られています。[ 116 ]マドリッド制度は、世界知的所有権機関を通じて取得した「国際登録」の保護を加盟国の法域に拡大することにより、加盟国の法域で商標登録を確保するための中央管理システムを提供します。この国際登録は、商標出願人が自国の法域で取得した出願または登録に基づいています。
マドリッド制度の主な利点は、商標権者が1つの管轄区域で1件の出願を行い、1つの手数料を支払うだけで、多くの管轄区域で商標保護を取得できる点にあります。また、名称や住所の変更などの変更や、すべての該当する管轄区域での登録更新も、単一の行政手続きで行うことができます。さらに、国際登録の「適用範囲」は、いつでも追加の加盟管轄区域に拡大することが可能です。
1994年の商標法条約は、加盟国が他の加盟国で登録された商標を承認するための手続きを定めた。この条約は世界知的所有権機関の管轄下で運営されている。[ 117 ]この条約は、「多数の登録手続きの複雑さを軽減し、出願結果の予測可能性を高める」ことを目的として、「これらの商標登録手続きおよび形式上の特定の特徴を簡素化および調和させる」ことによって設立された。[ 118 ]米国特許商標庁によると、商標法条約は「加盟国による商標出願および登録手続きを簡素化および調和させる。更新、譲渡の記録、名称および住所の変更、委任状を容易にする」。[ 119 ] 2000年代までに、製品やビジネスに関する情報を伝える手段としてのインターネットの発展を考慮すると、条約の条項が時代遅れになっていることが明らかになり、シンガポール商標法条約の制定につながった。[ 118 ]
シンガポール商標法条約は、加盟国が商標登録手続きの手続き面を標準化することに合意する制度をさらに確立する。これは必ずしも各国の規則に準拠するものではない。[ 120 ]
EU商標(EUTM)制度(旧称:共同体商標制度)は、欧州連合(EU)で適用される商標制度であり、欧州連合知的財産庁(EUIPO、旧称:域内市場調和庁(商標及び意匠))への商標登録により、EU全域で有効な登録が成立します。したがって、EUTM制度は、EUTM登録がEU加盟国全体に不可分に適用されるという点で、統一的な性格を持つと言えます。ただし、CTM制度は各国の商標登録制度に取って代わるものではなく、CTM制度と各国の制度は引き続き並行して運用されています(欧州連合商標法も参照)。
EU域外に居住する者は、EUIPOにおける手続きにおいて専門家による代理人を立てる必要があるが、EU域内に居住する者については代理人を立てることが推奨される。
EUTM(欧州連合商標)所有者の業務の一つは、後発の出願が自身の先行商標と類似していないかを監視することです。監視は容易ではなく、通常は専門知識を必要とします。監視を行うための手段として、商標監視サービスがあり、既存の商標と類似した商標の登録を試みている者がいないかを確認することができます。
異議申立ては、欧州連合のいずれかの公用語で標準異議申立書を用いて提出する必要がありますが、異議申立ての実質的な部分(例えば、論拠)は、異議申立ての対象となった出願の言語、すなわちEUIPOの作業言語(例えば、英語、スペイン語、ドイツ語)のいずれかでのみ提出できます。
著名商標の地位は、法制度が発展途上にある法域において、国際的に有名な商標に一般的に付与される。
パリ条約第6条の2に基づき、[ 121 ]各国は、関係当局が「周知」とみなす商標にこの地位を付与する権限を与えられています。商標侵害の標準的な根拠(同一または類似の商標が同一または類似の商品またはサービスに適用され、混同の可能性があること)に加えて、商標が周知であるとみなされる場合、混同が生じるような、類似しない商品またはサービスに同一または類似の商標を適用することは侵害となります。これには、周知の商標を不当に利用したり、損害を与えたりする場合も含まれます。[ 122 ]
周知の商標は、商標権侵害訴訟を起こすために、当該管轄区域で登録されている必要はない(これは、営業権を示す必要がなく、立証責任も軽い不正競争訴訟を起こすのと同等である)。
インドの商標規則2017によれば、出願人は、自身の商標が「周知」の地位にあることを立証する必要がある。出願人は、商標の使用、商標出願、年間売上高など、権利と主張の証拠を裏付ける文書を提出する必要がある。[ 123 ] [ 124 ]
多くの国は、工業所有権の保護に関するパリ条約および知的所有権の貿易関連側面に関する協定(TRIPS協定)に基づく国際義務に従い、未登録の周知商標を保護しています。したがって、大企業だけでなく中小企業も、顧客との間で十分な信用を築き、自社の商標が周知商標として認識され、登録なしで保護を受ける機会があるかもしれません。しかしながら、多くの国が登録済みの周知商標を希釈化(TRIPS協定第16条3項)[ 125 ] 、すなわち他者による無断使用によって商標の評判が損なわれること[ 126 ]から保護する規定を設けていることを考慮すると、登録を求めることが賢明です。
いくつかの商標法は、TRIPS協定第16条3項[ 125 ]に基づく義務を単に履行するものであり、周知登録商標を以下の条件の下でのみ保護します。1- 他の商標が使用されている、または保護を求めている商品およびサービスが、周知商標が評判を得た商品と同一または類似ではないこと、2- 他の商標の使用が、これらの商品と周知商標の所有者との間の関係を示すこと、3- そのような使用によって彼らの利益が損なわれる可能性が高いこと。
識別し、他者の商品またはサービスと区別し、商品またはサービスの出所を示す単語、フレーズ、デザイン、またはそれらの組み合わせ。
商標とは、商取引において、ある製造業者または販売者の商品を他の製造業者または販売者の商品と識別および区別し、商品の出所を示すために使用される、あらゆる単語、名称、記号、デザイン、またはそれらの組み合わせを指します。
商標とは、ある企業の製品またはサービスを他の企業の製品またはサービスと区別できる標識のことです。商標は知的財産権によって保護されています。
どのような種類の商標を登録できますか? 単語、または単語、文字、数字の組み合わせは、完全に商標を構成することができます。しかし、商標は、図面、記号、商品の形状や包装などの立体的な特徴、音や香りなどの目に見えない記号、識別特徴として使用される色の濃淡などで構成されることもあり、可能性はほぼ無限です。
認識し、競合他社の商品やサービスと区別するための手段です。あなたの商標が他の商標と混同を生じるほど類似しており、商品やサービスが関連している場合、消費者はこれらの商品やサービスが同じ供給元から来ていると誤解する可能性が高くなります。これは混同の可能性として知られており、登録拒否の最も一般的な理由です。
商標法は、他者による商標の使用が商品の出所または原産地に関して消費者の混乱を招く可能性がある場合に、商標所有者の商標を使用する排他的権利を保護します。
使用法は地域によって異なります。英国およびオーストラリアの綴りは商標です。米国の綴りは商標です。
商標とは何ですか? 基本的に、グラフィックで表現でき、製品の商業的起源を区別できるものはすべて商標として使用できます。商標は、所有者に特定の製品にそのマークを使用する独占的な権利を与えます。商標の権利は、登録または使用によって取得できます。trade mark および trade-mark とも綴られます。trade mark とは何ですか? 商標の別の綴りで、EU、英国、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランドで公式に好まれています。trade-mark とは何ですか? 商標の別の綴りで、カナダで公式に好まれています。また、1970 年代までは米国でも公式に使用されていました。
商標とサービスマークの両方を指すことがあります。商標は商品に使用され、サービスマークはサービスに使用されます。
サービスマークとは、ある個人または企業が提供するサービスを、他の個人または企業が提供するサービスと区別するために使用されるマークです。「サービス」という用語は、他者に対して提供されるサービスにのみ適用され、提供者のみの利益となるサービスには適用されません。
商標とは、ある企業の製品またはサービスを他の企業の製品またはサービスと区別できる標識のことです。商標は知的財産権によって保護されています。
トレードドレスとは、製品を包装する素材のデザインと形状のことです。製品構成、つまり製品自体のデザインと形状も、トレードドレスの一形態とみなされる場合があります。
団体商標は、団体組織のメンバーが、組織の入会基準を満たす団体メンバーの商品またはサービスの出所を示すために使用する商標の一種です。団体商標は、メンバーの商品またはサービスを非メンバーの商品またはサービスと識別し、区別します。
団体商標は、協会の会員の商品やサービスを、協会の会員ではない企業の商品やサービスと区別するものです。
認証マークとは何ですか? 認証マークは、特定の商品やサービス、またはそれらの商品やサービスの提供者が、認証機関によって設定された一定の基準を満たしていることを消費者に示すために、認可された使用者が使用する商標の一種です。認証マークは、認証された商品やサービスの提供者、または認証された商品やサービスの提供者によって使用され、一般的に認証機関自身によって使用されることはありません。認証された商品やサービスの提供者、または認証された商品やサービスの提供者は、認証マークの「認可された使用者」とみなされます。
証明マークは、そのマークを使用する提供者(マークの所有者ではない)の商品およびサービスが、マークの所有者によって定められた一定の基準または特性を満たしていることを保証するものです。したがって、証明マークは、マークの所有者によって証明された商品およびサービスと、そうでない商品およびサービスを区別します。
とは。ENERGY STAR 認証マークは、ENERGY STAR の要件を満たしていることが確認された製品、住宅、建物、および植物に貼付されるラベルとして使用されます。
商標の横に®、TM、SM、または同等の記号を使用することは必須ではなく、一般的にそれ以上の法的保護は提供されません。しかし、特定の記号が商標であることを他者に知らせる便利な方法であり、潜在的な侵害者や偽造者に警告することができます。®記号は商標が登録された後にのみ使用できますが、TMは通常、未登録商標で使用されます。SMは未登録商標の場合、TMと同様に使用されますが、商品ではなくサービスに関連して使用されます。未登録商標に®記号を使用すると、不公正な商行為または誤解を招くマーケティングとみなされる可能性があります。商標が登録されていない国に商品を輸出する場合は、使用を避けてください。
この記号は、消費者や競合他社に、あなたがその商標を所有していることを知らせます。商標登録の申請をしていなくても、商品には「TM」、サービスには「SM」を使用できます。商標を登録したら、商標に®を付けます。商標の周囲のどこにでも登録記号を使用できますが、ほとんどの商標所有者は、商標の右側に上付き文字または下付き文字で記号を使用します。連邦商標登録に記載されている商品またはサービスに対してのみ、商標に登録記号を使用できます。
マークは、商標が登録されていることを示すために使用できます。また、商標の横にEU商標番号を表示することもできます。登録されていない商標に®マークを使用しないでください。未登録の商標にこのマークを使用すると、民事または刑事上の違反とみなされる場合があります。
商品やサービスを他社が製造または販売するものと区別し、商品の出所を示す言葉、名前、記号、音、または色を保護します。商標は、特許とは異なり、商業的に使用されている限り永久に更新できます。
商標登録の有効期間は様々ですが、通常は10年です。追加料金を支払えば無期限に更新できます。
商標を商業的に使用している場合にのみ連邦登録を受ける権利があります。そのため、ほとんどの申請者は、商標を使用していることを示すために、申請時に見本を提出します。しかし、商標の使用を一度証明するだけでは十分ではありません。登録を維持し、その利益を享受するには、商標の存続期間を通じて定期的に使用を証明する必要があります。
ジェネリサイドとは、商標登録された用語が一般の人によって使用されることで徐々に一般名詞化していく過程を指します。用語が一般名詞化されると、その用語は商標登録を受けることができなくなり、既存の商標も効力を失います。この過程は企業にとって有害となる可能性がありますが、一般の人が自社の商標登録された製品をどのように呼ぶかについては、企業にはほとんど制御権がありません。たとえば、エスカレーターはもともと特定の会社が製造する動く階段を指すために使用されていた保護された商標でした。時間が経つにつれて、一般の人が動く階段全般を指すのにこの用語を使用するようになり、商標保護を失いました。一般名詞化した商標の他の例としては、ライトビール、ソフトソープ、コーラなどがあります。
…ブランド名が、特定のブランド商品やサービスではなく、商品やサービスのカテゴリー全般を指すものとして一般に理解される場合、企業は商標権を失うリスクがあります。エスカレーター、セロファン、コインランドリーはすべて、一般名詞化によって商標権を失いました。
実用特許および植物特許の有効期間は、最初の非仮特許出願が提出された日から最長20年間です。
特許保護は、一般的に出願日から20年間という限られた期間に付与されます。
特定の作品の著作権の期間は、出版されているかどうか、出版されている場合は最初の出版日など、いくつかの要因によって異なります。一般的に、1978年1月1日以降に作成された作品の著作権保護期間は、著者の生存期間に加えてさらに70年間です。匿名作品、ペンネーム作品、または職務著作の場合、著作権は最初の出版年から95年間、または作成年から120年間のいずれか早い方の期間存続します。1978年より前に最初に出版された作品の場合、期間はいくつかの要因によって異なります。特定の作品の著作権保護期間を決定するには、著作権法第3章(米国法典第17編)を参照してください。著作権の存続期間に関する詳細は、通達15a「著作権の存続期間」および通達1「著作権の基本」を参照してください。
一般的に、経済的権利の保護は著作者の生存期間に加えて、少なくとも50年間継続します。多くの国では、この期間はさらに長くなっています(例えば、ヨーロッパ、アメリカ合衆国、その他いくつかの国では、著作者の死後70年間)。
アンフォラに刻まれた碑文には、製品名、年、産地、および主任醸造家の名前が記されているが、これらのワインの色は記されていない。
識別商標とは、関連する商品またはサービスを「識別し、区別する」商標のことです。これは、商標が米国商標局で連邦商標保護および登録の対象となるために必要な要件です。
ている商標と酷似しており、混同の恐れがあるためです。これは、顧客があなたの商品やサービスが他社の商品やサービスと同じ供給元から来ていると考える可能性が高いことを意味します。商標登録を申請する前に、クリアランス調査を実施して、他の誰かが既にその商標または類似の商標を登録していないかを確認してください。包括的なクリアランス調査では、通常、連邦登録済みおよび出願中の商標の商標データベース、州の商標データベース、およびインターネットを検索します。あなたの申請に割り当てられた商標審査官も検索を行いますが、連邦データベースに競合する商標があるかどうかのみを判断します。州の商標データベースとインターネットを検索するのはあなたの責任です。
商標は10年間有効です。10年ごとに無期限に更新できます。
第58条(1)(a)に基づき、EUTMは、5年間継続して真正に使用されなかった場合、取り消しの対象となります。ただし、5年間の期間の満了から出願までの期間に商標の真正な使用が開始または再開された場合、EUTMにおける所有者の権利が取り消されるべきであると主張できる者はいません。さらに、EUTMR第62条(1)によれば、取り消しの請求が認められた場合、取り消しの効力発生日は取り消しの出願日となります。
商標の放棄とは、商標権者が将来再び商標を使用する意図なく、3年以上意図的に商標の使用を停止した場合に発生します。商標が放棄されると、商標権者はその商標に対する権利を主張できなくなります。事実上、これにより商標は解放され、元の商標権者からの請求なしに誰でも使用できるようになります。
米国税関国境警備局(CBP)は、米国特許商標庁(USPTO)または米国著作権局(USCOP)に登録され、その後CBPに記録された侵害商標または著作権が付された、米国への輸入を希望する商品を留置、押収、没収し、最終的に破棄する権限を有します。知的財産権(IPR)の所有者として、CBPの電子記録プログラムを通じて、登録済みの商標および著作権の国境での執行を受けるためにCBPと提携することができます。
EU国境で知的財産権を執行する最前線に立っています。税関がその任務を効果的に遂行するためには、権利者自身の積極的な関与が必要です。協力は最も効果的な武器です。権利者から提供される情報のおかげで、税関は知的財産権(IPR)を侵害している疑いのある商品をより容易に特定し、必要な措置を講じることができます。権利者として、IPRを侵害している疑いのある商品を差し押さえるよう税関に要請することで、権利を守ることができます。
申立とは何ですか? 異議申立とは、一方の当事者が他方の当事者の商標の登録を阻止しようとする手続きです。法律上、当事者が商標の登録によって損害を受けると考える場合、異議申立を行うことができます。詳細については、TBMP § 102.02 を参照してください。
先行権利を保有する者が、あなたの商標と抵触すると考える場合、あなたの出願に対して異議申立てを行うことができます。異議申立てを行うには、異議申立書に記入し、320ユーロの手数料を支払う必要があります。異議申立てが提出されると、あなたの商標は異議申立手続きの対象となります。異議申立ては、商標出願の公開後3ヶ月以内に提出しなければなりません。
商標登録の取消を求める申立ては、その根拠を明記し、所定の手数料を支払って、本章で設立された主要登録簿への商標登録、または1881年3月3日の法律もしくは1905年2月20日の法律に基づき、本編第1125条(c)項に基づく混濁による希釈または汚損による希釈の可能性の結果として、損害を受けている、または受けるであろうと信じる者は、次のように提出することができる。
商標権侵害とは、登録商標または類似の標識を無断で使用して、登録商標で保護されているものと同一または類似の製品やサービスを識別する行為であり、その結果、これらの標識で識別される商品やサービスの出所について消費者の間で混乱が生じる可能性がある場合を指します。
これらの理由に加えて、特定のケースでは、「有名」のレベルに達した周知の商標の所有者は、米国連邦裁判所でその商標の他者の使用に対して訴訟を起こしたり、希釈の可能性を理由に他者の商標の出願または登録に異議を申し立てたり、取り消したりすることができます。「希釈」とは、有名な商標がその商品を独自に識別する能力が低下することであり、これは、汚損(つまり、好ましくない連想によって商標を弱める)またはぼやけ(つまり、異なる製品に商標を無断で使用することによって識別性を削り取る)のいずれかによって起こります。ただし、希釈は、当事者の周知の商標が「有名」であり、米国の消費者の間で広く知られている場合にのみ適用できます。